Наследственное право и наследование имущества: краткая характеристика

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственное право и наследование имущества: краткая характеристика». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Наследственные права в отечественном праве охранялись всегда. В настоящее время наследственным правоотношениям посвящен разд. V части третьей ГК РФ, нормы которого направлены на установление общих правил наследования (гл. 61 ГК РФ), в том числе по закону (гл. 62 ГК РФ), завещанию (гл. 63 ГК РФ), порядка приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ) и наследованию отдельных видов имущества (гл. 65 ГК РФ).

Наследование по закону

Если гражданин не успел или не захотел самостоятельно распорядиться, кому достанется его имущество после его смерти, и не оставил завещания, наследование происходит по закону.

Этот порядок предполагает определенную очередность. Статьями 1142-1145 и 1148 Гражданского кодекса РФ описаны восемь очередей наследования, где дети, родители и супруга усопшего — это первая очередь, а нетрудоспособные иждивенцы — восьмая.

Кроме того, Гражданским кодексом предусмотрена возможность наследования по праву представления. Так, например, наследниками первой очереди по праву представления являются внуки умершего. Эти люди вступают в наследство, если наследники соответствующей очереди умерли раньше наследодателя.

Например, у умершего были сын и внук. По общему правилу наследником должен стать сын, как представитель первой очереди, однако он умер еще раньше, и к моменту смерти наследодателя в живых был только его внук. Этот внук и станет наследником первой очереди по праву представления вместо своего отца — сына наследодателя.

Порядок наследования прост: в наследство вступают наследники первой очереди, если они имеются. Если ни одного из них нет или никто из них не может или не хочет принять имущество, наследниками становятся представители второй очереди. Если и там не оказалось наследников, призывается третья, и так далее.

Важно помнить, что две очереди не могут наследовать одновременно, то есть, если, например, у усопшего остался ребенок, брат и две бабушки, все наследство достанется ребенку. Брат и бабушки — наследники второй очереди и, несмотря на то, что у них численный перевес, они не вправе вступить в наследство вместе с ребенком, который в силу более близкого родства имеет больший приоритет при наследовании.

Исключение из этого правила составляют нетрудоспособные иждивенцы умершего. Если никаких других наследников у гражданина нет, они вступают в наследство в качестве восьмой очереди. Но если у усопшего остались наследники других очередей, нетрудоспособные иждивенцы вступают в наследство наравне с ними. Таким образом, законодатель заботится о лицах, которые, оставшись без попечения наследодателя, не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Важным условием для вступления иждивенца наследодателя в наследство является факт их совместного проживания в течение как минимум одного года до момента смерти наследодателя.

Если в очереди, которая призвана к наследованию, несколько человек, например если у усопшего, кроме ребенка, есть еще и супруга, имущество делится между ними.

Получение наследства начинается с того, что наследнику необходимо выяснить, в компетенцию какого нотариуса входит оформление данного наследственного дела, а затем подать ему соответствующее заявление и представить документы, подтверждающие родство с наследодателем. Сделать это необходимо в ограниченный срок — в течение полугода после смерти наследодателя.

В законе указано, что после смерти лица принадлежащее ему имущество, вне зависимости от состава и месторасположения, получает особые свойства.

Наследство становится объектом гражданских прав локального характера, то есть, объектом разнообразных правоотношений, в которых участвует с одной целью — обеспечения перехода наследуемого имущества от одного лица и иному (иным) в порядке установленного правопреемства.

Другое свойство — эластичность, означающее, что в составе наследуемого имущества могут быть любого рода вещи, другое имущество, включая имущественные права и обязанности в любом количестве.

На данное свойство свое внимание обращали даже дореволюционные исследователи.

Пример 1

Г.Ф.Шершеневич отмечал, что все отношения прежнего субъекта переходят новому субъекту, но не по отдельности, а как единое, цельное.

Исследователь высказался и о преемстве с точки зрения перехода. По его мнению, это одновременный переход всего комплекса, а не лишь суммы юридических отношений.

РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

  1. Стоимость услуг Исполнителя определяется Онлайн-заказе юридических услуг в соответствии с Прайс-листом. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в Прайс-лист. Стоимость оплаченных Заказчиком услуг на основании созданного Онлайн-заказа юридических услуг изменению не подлежит. Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
  2. Юридическая услуга предоставляется в полном объеме при условии 100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком.
  3. Оплата юридических услуг производится Заказчиком в российских рублях с использованием банковской карты на веб-сайте Исполнителя после заполнения Онлайн-заказа юридических услуг. Также Заказчик может оплатить услуги Исполнителя с помощью банковской карты в Личном кабинете клиента или иным способом на основании Счета на оплату, размещенного Исполнителем в Личном кабинете клиента.
  4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента создания Заказчиком Онлайн-заказа юридических услуг. По истечении указанного срока Исполнитель вправе внести изменения в стоимость, состав и сроки оказания услуг.
  5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
  6. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор вступает в силу.
  7. Настоящим Исполнитель и Заказчик (в дальнейшем – Стороны) договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения Договора стоимость оплаченных услуг превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а признается внесенной Заказчиком в счет оплаты (предоплаты) услуг Исполнителя в рамках других (в том числе будущих) договоров. Для возврата указанных денежных средств Заказчик должен направить Исполнителю письменное заявление с указание полных банковских реквизитов расчетного счета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему Договору за:
    • какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
    • какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
    • использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком заказанных документов или шаблонов документов.
  3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
  4. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства, не несет ответственность за решения, принимаемые судом, иными государственными органами и должностными лицами, и не может нести ответственности за результат.

Какие родственники могут претендовать на наследство по закону

Наследство по закону делится между родственниками после смерти или гибели наследодателя в соответствии с очередностью. Порядок закреплен в пятом разделе третьей части Гражданского кодекса РФ.

Очередей всего восемь:

  • Первая: дети, супруги, родители.
  • Вторая: сестры и братья, бабушки и дедушки.
  • Третья: дяди и тети умершего.
  • Четвертая: прадедушки и прабабушки.
  • Пятая: двоюродные внуки и внучки, а также двоюродные дедушки и бабушки.
  • Шестая: двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети.
  • Седьмая: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
  • Восьмая: государство.

Что говорит судебная практика?

ВС РФ в определении №23-КГ18-5 от 15.01.2019 пришел к выводу, что если брак был признан недействительным, но во время судебных разбирательств вопрос о разделе совместно нажитого имущества не поднимался, то лицо не лишается права на долю в наследственной умершего супруга по «недействительному браку».

Читайте также:  Пособие по инвалидности в 2024 году в СПБ

Суть дела заключалась в том, что истица обратилась в суд с требованием признать её права на квартиру и автомобиль (так называемая супружеская доля) в порядке наследственного правопреемства по закону. Однако ранее судебным решением брак этих лиц был признан недействительным, так как муж на момент регистрации данного брака уже был женат. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, приняв во внимание факт добросовестности супруги. Она не знала, что у её мужа уже был другой зарегистрированный брак. Следовательно, за супругой сохраняется право на супружескую долю на основании статьи 30 Семейного кодекса РФ.

Как наследовать имущество по закону

  • первичный визит к нотариусу для открытия наследственного дела. Нужно подать заявление нотариусу о принятии наследства по закону. Нотариус проверяет с помощью единой информационной системы нотариата, оставил ли умерший завещание или наследственный договор;
  • написание и удостоверение заявления о принятии наследства;
  • представление пакета подготовленных бумаг нотариусу. Это: свидетельство о смерти наследодателя, паспорт наследника, документы, подтверждающие родственную связь и, соответственно, право на недвижимость;
  • оплата государственной пошлины. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб. Другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.;
  • получение свидетельства, гарантирующего подтверждения наследственного права.

Наследование имущества и права

Посмертная передача имущества осуществляется после кончины наследодателя на основании завещания или согласно Закону РФ. Наследование имущества включает передачу прав собственности на материальные и нематериальные ценности умершего и его обязанности в отношении имущества.

В целом комплекс прав и обязанностей определяется, как наследственная масса. Не могут быть в нее включены вещи и права, имеющие принадлежность к личности завещателя.

Завещатель определяет правопреемника по своему усмотрению. В случае отсутствия завещания движимое и недвижимое имущество умершего переходит в распоряжение лиц, имеющих право на получение наследства.

Наследование собственности и прав не предполагает участия третьих лиц. Этот процесс непосредственный. Передача наследства осуществляется от наследодателя к правопреемнику. Третий участник процесса может появиться, когда прямой преемник отказался от своей части и передал имущество в собственность другому человеку.

Распределение наследства между наследниками первой очереди. Доли

Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах. Теперь обобщим всю информацию о законодательных нормах и подведем итог:

  • Наследство делится поровну между всеми представителями первой очереди
  • Если среди наследников первой очереди присутствует супруг наследодателя, вначале из всего имущества выделяется «супружеская половина» (условно говоря, та часть, что супруг получил бы при разводе). После этого супруг участвует в дележе оставшейся части наследства на равных с остальным наследниками основаниях
  • Если наследник первой очереди один – он наследует единолично, полностью
  • Если наследников первой очереди нет, нетрудоспособный иждивенец может претендовать на 1/4 долю наследства
  • Наследники по праву представления получают долю прямого наследника первой очереди, который умер раньше наследодателя. Единственный наследник по праву представления имеет право на долю, такую же, как у всех наследников первой очереди. Если их несколько – они делят долю прямого наследника поровну.

Общие положения наследования по закону

Основания для дальнейшего вступления в наследство появляются только с момента смерти наследодателя, именно с этого момента берут свой отсчет все установленные сроки давности. Данный факт порождает два правовых основания — наследование по закону и по завещанию. При этом первый вариант всегда является приоритетным, в соответствии с нормами, закрепленными законодательством РФ.

Для возникновения правовых оснований и дальнейшего вступления в права наследства по закону должны присутствовать некоторые факты:

  • наличие супружеских отношений с умершим наследодателем. Причем данные отношения обязательно должны быть закреплены законом и подтверждены соответствующими документами;
  • наличие иных родственных отношений с умершим наследодателем;
  • наличие факта нахождения на иждивении наследодателя в момент его смерти.

Для подтверждения факта наличия тех или иных родственных отношений в расчет принимаются только документальные доказательства — свидетельство о рождении, паспорт физического лица и другие документы. Никакие иные доводы, например, показания свидетелей, здесь учитываться не будут.

Права наследования по закону, чаще всего, принадлежат ближайшим родственникам умершего наследодателя.

В зависимости от очередей наследников, родство может быть, как ближайшим, так и более дальним.

Действующее правовое регулирование наследования по закону основывается, прежде всего, на принципе очередности.

Законодательство РФ устанавливает, что в роли наследников первой очереди выступают дети и супруг либо супруга умершего лица. Ко второй очереди относятся дедушки и бабушки, а также братья и сестры умершего владельца имущества. Третья включает в себя дядей и тетей наследодателя, а также двоюродных братьев либо сестер. Остальные 5 очередей включают в себя различных дальних родственников — мачех, падчериц и т.д.

Основные условия, при которых применяется процедура наследования по закону, включают в себя:

  • отсутствие завещательного документа, оставленного наследодателем при жизни либо признание данного документа недействительным;
  • если завещание существует, но в нем упоминается лишь часть определенного имущества;
  • в том случае, если наследник, который был указан в завещательном документе, умер в срок, ранее, чем данное наследство было открыто, либо дал свой добровольный отказ в получении наследственного имущества.

Основные правила, положения и порядок наследования по закону указаны в нормах ГК РФ.

Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя.

После открытия следует обязательная процедура по вступлению в права наследования. Для ее осуществления наследнику необходимо явиться к нотариусу и написать письменное заявление о вступлении в права наследования, предоставив соответствующее обоснование. Дальнейший порядок и процедура будут зависеть от многих обстоятельств – наличия либо отсутствия завещания, количества других наследников и т.д.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Любая теория или наука базируются на ряде убеждений, основных положений, которые называются принципами. Принципы наследственного права имеют упорядоченную структуру, хотя различные ученые и теоретики не сходятся в точном их количестве: можно встретить выделение пяти, шести и даже семи основных принципов. Гражданское законодательство не содержит конкретной статьи закона, в которой принципы были бы закреплены и сформулированы на высшем государственном уровне, поэтому их названия определены научным путем.

Например, принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что все имущество умершего в полном объеме переходит к его преемникам в один момент. При этом права сопровождаются обязанностями, если таковые были у покойного. О такой универсальности говорили еще юристы Древнего Рима, однако, в отличие от них, российское законодательство справедливо ограничило обязанности правопреемника объемом полученных прав.

Читайте также:  Третье лицо заплатило госпошлину в арбитражный суд в 2024 году

Принцип наследственного права, предполагающий, что завещатель может свободно по собственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом или его частью, или не оставить никаких распоряжений на случай своей смерти, – это так называемый принцип свободы завещания. В соответствии с ним человек может не только определить круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать после его смерти, но и наделить их имуществом или правами в любых долях и с возложением любых обязанностей.

Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.

Существует два основных способа, с помощью которых наследодатель имеет право передать нажитое им имущество в другие руки. Он может решить, кому какие вещи достанутся самостоятельно или доверить это действие закону (ст. 1111 ГК РФ).

Этот способ наследования используется, если умерший не пожелал или не успел оставить завещательного документа (ст. 1141 ГК РФ). Тогда распределением имеющегося имущества будет заниматься нотариус в соответствии с законом.

По существующим в России правилам все родственники умершего делятся на восемь категорий (очередей) по степени родства. Наибольшую вероятность для наследования имеют самые близкие родственники (родители, дети, супруги).

Переход прав к остальным лицам будет осуществляться в порядке очерёдности, если предыдущие претенденты откажутся от своей доли, либо будут мертвы к моменту открытия наследства (подробнее про открытие и принятие наследства читайте тут).

Для получения части имущество необходимо представить документы, подтверждающие родство с умершим.

Если у усопшего нет родственников и претендентов на наследство ни по закону, ни по завещанию, то оно в полной мере переходит во владение государства.

Внимание! Существует также третье основание для наследования – судебное решение. Оно проявляется только в том случае, если в процессе передачи имущества возникают какие-либо сложности.

Например, человек пропускает свой срок для написания заявления в нотариат, или между родственниками возникают споры по поводу размера долей, либо появляются недостойные наследники, которых необходимо отстранить от своей доли.

Основной задачей института гражданского законодательства является регулирование общественных отношений, возникающих в связи с переходом имущества умершего гражданина к другим лицам.

Нормы и способы, регулирующие данные отношения, а также особенности их возникновения, понятие и основания наследования, круг их применения, сосредоточены в части третьей ГК РФ. Здесь также содержится порядок наследования имущества нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, особенности признания их наследниками и т.д.

Наследственное право регулирует и те отношения, которые, как подсказывает их общая характеристика, наследственными не являются. Сюда относятся отношения по разделу имущества, составление завещания и т.д. При этом моментом возникновения наследственных отношений, имеющих юридическое значение, будет являться время смерти наследодателя. Место открытия наследства будет зависеть от места регистрации умершего либо от места нахождения основной части имущества, входящей в состав наследства.

Предусмотренные ГК РФ основания для наследования являются обязательным условием возникновения наследственных отношений. К ним предъявляются строгие правовые требования. Например, завещание как основание наследования станет правомерным лишь тогда, когда порядок составления документа и все общие требования будут соблюдены. По закону нетрудоспособными гражданами либо иждивенцами могут быть составлены завещания.

Дети до 18 лет входят в социально незащищённую категорию граждан, поэтому их права государство охраняет крайне тщательно. Они имеют обязательную долю при наследовании, которая не может быть отменена наследодателем или другими претендентами на имущество (ст. 1167 ГК РФ).

Дети до 14 лет не могут сами принимать решения и подавать заявления, поэтому за них это делают опекуны или родители. Если ребёнку исполнилось 14, то он может сам визировать документы, которые подают за него взрослые и должен быть в обязательном порядке ознакомлен с ними.

Если несовершеннолетний является эмансипированным или вступил в брак, то он имеет право сам получать имущество в наследство.

При принятии решений несовершеннолетним обязательно должны принимать участие органы опеки, отказаться от своей доли наследства до 18 лет он не может.

Важно знать и другую информацию о наследстве:

  • время и место открытия;
  • фактическое принятие.

К числу главных оснований для данного типа наследования относятся родство и дееспособность. Согласно наследственному праву есть причина, отменяющая первое условие, делая его недостаточным, если первоочередной родственник не попадает в круг обязательных. Это завещание. Форсировать данное препятствие можно, если преемник:

  1. Отказался от наследования.
  2. Признан недостойным.
  3. Отписал долю добровольно.
  4. Принудил к этому завещателя.

Смерть правопреемника не может быть достаточным основанием, так как его наследники не всегда являются родственниками усопшего. В данном случае уже его наследопреемники претендуют на имущество по закону. В остальных случаях наследуемая масса распределяется среди кровных родственников.

Раздел наследства и охрана наследства

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум и более наследникам без указания конкретного имущества, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК). Далее оно может быть разделено.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основе данного соглашения и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании такого соглашения. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или перехода выморочного имущества к РФ. Срок исковой давности, установленный для требований кредитора, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 1175 ГК).

Охрана наследства.

Меры по охране наследства принимаются исполнителем завещания или нотариусом. Нотариус может принять такие меры только по заявлению одного или нескольких наследников либо других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Исполнитель завещания может принять такие меры по своей инициативе. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого для вступления во владение наследством. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества, внесение входящих в состав наследства наличных денег в депозит нотариуса, передача на хранение в банк валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг. Также возможна передача (на хранение) иного имущества, если оно не требует управления, кому-либо из наследников, а если это невозможно — другому лицу по усмотрению нотариуса.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Читайте также:  Срок давности по алиментам на детей после совершеннолетия

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.

Сгласно п.2 ст. 1151 ГК Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Говоря о месте наследственного права в правовой системе России, без преувеличения можно определить его как значительное. Оно регулирует огромный массив отношений, сопряженных с гарантированным правом наследованием [[1]], не только граждан между собой, но между гражданами и государством, в том числе.

Связанное с передачей имущества (и не только) наследственное право всегда представляло интерес для общества, на каком бы этапе развития оно не находилось.

Так, Женетль С.З. и Володина О.В. в своем общем труде [[2]] высказывают мнение, что наследственное право прошло четыре основных, значительных этапа в историческом контексте: от первобытного общества до появления римского права о наследовании.

Первый этап исторического развития наследственного права относится к временам первобытнообщинного строя.

Конечно, в то время не существовало понятия о наследовании как таковом, да и наследовать было практически нечего. Однако даже тогда зарождались некоторые понятия о наследниках и имуществе, которое могло им передаваться. Тогда, согласно, правилам обычая имущество после умершего оставалось в пределах его рода. Орудия труда и добычи передавались сыновьям, во времена матриархата – ближайшим кровным родственникам по линии матери.

Постепенно к обычаям, регулирующим наследственные отношения, присоединились религия и нормы морали.

Следующий этап проходил в период развития производительных сил, а также товарного производства, и, как следствие – частной формы собственности.

В это время происходит видоизменение отношений в роду: интересы семьи выступают на первый план, нежели общие интересы рода (племени); происходит отход от уравниловки в распределении доходов между членами общины; наследство достается родственникам умершего.

А в Афинах впервые упоминается наследование по завещанию в законодательстве Солона (VI век до н. э.) [[3], c. 5].

Третьим этапом следует считать период правления царя Хаммурапи, именно при нем в 1750-х годах до н. э. был создан один из самых древних памятников древневосточного права – Свод законов Хаммурапи.

Можно сказать, что это первоисточник норм о наследовании. В нем проявляются некие очертания того, что представляет собой наследование сегодня: своим завещанием отец мог изменять доли наследственного имущества своих сыновей, и даже полностью лишить его.

Четвертым и важнейшим этапом развития наследственного права можно по праву считать римское право, тесно связанное с развитием института семьи и имущественных отношений.

В нем выделяются несколько видов источников права, в зависимости от периода: архаического, классического и постклассического [[4]].

Таким образом, римское наследственное право, регулировалось источниками, действующими в конкретный период:

1. в древнейший (архаичный) период – цивильным правом (Законы XII таблиц);

2. в классический период – эдиктами преторов;

3. в постклассический – законодательством императоров, а позднее, в VI веке – Кодексом Юстиниана (Свод законов Юстиниана).

Российский юрист XIX века Константин Никанорович Анненков писал следующее: «по праву римскому, право наследования в смысле субъективном есть право лица на приобретение наследства, которое по его предмету есть совокупность имущественных прав человека, принадлежащих ему во время его смерти, и притом, кроме прав чисто личных, всяких имущественных, т.е. как права собственности, так и вещных прав на чужую вещь, а также прав обязательственных или требований» [[5]].

Отсюда следует, что по наследству передавалось не только имущество и права наследодателя, но и его долги.

В римском праве имелось разделение оснований наследования на наследование по закону и духовному завещанию [[6]]. Вначале в Древнем Риме, хоть и имелось право составлять завещание о своем имуществе (paterfamilias uti legassit ita jus esto)[7] оформлялось редко, но со временем свобода завещательного распоряжения крепла и расширялась, путем дозволения изменять и отменять завещание, тем самым закрепив приоритет данного основания наследования.

Так, Законы XII таблиц определили порядок наследования в такой последовательности: по закону имущество наследовалось, тогда, когда не было распоряжения в виде завещания.

Стоит упомянуть интересный факт: сначала, в цивильном древнем римском праве существовала устная (публичная) форма завещания. В народном собрании (в комициях) посмертная воля оглашалась перед собравшимися, а до начала военных действий – перед войском, поскольку созвать собрание в условиях войны непросто.

Среди недостатков такой системы стоит отметить строго отведенное время, то есть, собрание собиралось дважды только несколько раз в год, и изъявление воли исключительно тех, кто имел право участвовать в нем [[8], c. 33].

Помимо назначения наследника, наследодатель мог сделать и другие распоряжения на случай смерти (например, о выдаче каких-либо вещей другим лицам) – отказы [[9], с. 410].

Такое распоряжение не делало их наслед­ни­ком в обычном понимании: лицо не являлось универсальным правопреемником, так что не отвечало за его дол­ги. Такое правопреемство было возможно, только если долги наследодателя были выплачены. В этом случае правопреемник должен был выполнить данное распоряжение в отношении третьих лиц – легат.

Вторая форма отказов именовалась фидеикомисс. К ней относились различные просьбы наследодателя к своим наследникам, будь то выполнение или выдача чего-либо другому лицу. Юридически они были ничтожны, но взывали к морали наследника.

Как мы видим, именно в римском праве впервые появились и конкретизировались многие категории наследственного права, дошедшие до наших дней в том, или ином виде.

Что же касается нашего, отечественного права, то первоисточником наследственного права принято считать Русскую Правду Ярослава Мудрого (XI-XII вв.). По этому документу наследством могло быть исключительно движимое имущество. Оснований для наследования, так же как в большинстве других государств феодального строя, было два: по завещанию и по закону.

Однако первое основание носило скорее формальный характер, поскольку в завещание могли включаться только наследники по закону, то есть, умирающий не мог по своему усмотрению передать имущество, скажем так, кому-то со стороны.

К тому же, в то время, отсутствовало восходящее наследование и боковое, таким образом, остаются дети наследодателя. Но и здесь есть оговорка: в первую очередь наследовали сыновья. К слову, младшему всегда отходил родительский двор – согласно общепринятому обычаю. А дочери становились наследниками в случае отсутствия у них братьев, в противном случае – братья должны были выдать замуж сестру и обеспечить ее соответствующим приданным.

Порядок наследования в Киевской Руси носил сословный характер, в соответствии с которым данное правило касалось дочерей феодалов, дочери же смердов не имели на это права [[10], c. 5]. При отсутствии законнорожденных детей имущество отходило к князю; как и при наличии у смерда только дочерей. В свою очередь, он был обязан обеспечить их приданным. Жене же покойного отходило то, что было при замужестве ее приданным. То есть в число наследников она тоже не входила.

Далее, уже в средние века, были изданы такие великие памятники славянского права, как Псковская судная грамота (1467 г.), Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г.

Анализ их норм показывает, что постепенно происходило расширение круга наследников по боковой линии, следовательно, умирающий гражданин получал бо́льшую свободу распоряжения нажитым имуществом.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *